ley - Law


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Iustitia ( " Señora Justicia ") es una personificación simbólica del poder coercitivo de un tribunal : una espada que representa la autoridad del Estado, escalas que representa una norma objetiva, y una venda que indica que la justicia debe ser imparcial.

Derecho es un sistema de reglas que se crean y hacen cumplir a través de instituciones sociales o gubernamentales para regular la conducta . Se ha definido tanto como "la Ciencia de la Justicia" y "el arte de Justicia". La ley es un sistema que regula y asegura que las personas o una comunidad se adhieren a la voluntad del Estado. Leyes impuestas por el Estado pueden ser realizadas por un colectivo legislativo o por un solo legislador, lo que resulta en los estatutos , por el ejecutivo a través de decretos y reglamentos , o establecidos por los jueces a través precedente , normalmente en la ley común jurisdicciones. Los particulares pueden crear jurídicamente vinculantes contratos , incluidos los acuerdos de arbitraje que pueda optar por aceptar el arbitraje alternativa al proceso judicial normal. La formación de las propias leyes puede estar influenciada por una constitución , escrita o tácita, y los derechos codificados en ella. La ley da forma a la política , la economía , la historia y la sociedad de diversas maneras y sirve como mediador de las relaciones entre las personas.

Una distinción general se puede hacer entre (a) la ley civil jurisdicciones , en el que un cuerpo legislativo o de otro cuerpo central codifica y consolida sus leyes, y (b) la ley común de sistemas, donde hechas por jueces precedente se acepta como vinculante ley. Históricamente, las leyes religiosas jugó un papel significativo incluso en la solución de los asuntos seculares, y todavía se utiliza en algunas comunidades religiosas. Islámica ley Sharia es la ley religiosa más utilizado en todo el mundo, y se utiliza como el sistema legal primaria en algunos países, como Irán y Arabia Saudita.

La adjudicación de la ley generalmente se divide en dos áreas principales. El derecho penal se ocupa de la conducta que se considera perjudicial para el orden social y en el que el culpable de las partes puede ser encarcelado o multado. Derecho civil (que no debe confundirse con las jurisdicciones de derecho civil anteriores) se ocupa de la resolución de pleitos (litigios) entre individuos u organizaciones.

Ley proporciona una fuente de la investigación académica en la historia del derecho , la filosofía , el análisis económico y la sociología . Ley también plantea cuestiones importantes y complejas relacionadas con la igualdad, la equidad y la justicia .

Definición

las definiciones convencionales

Numerosas definiciones de la ley se han presentado durante los siglos. El Tercer Nuevo Diccionario Internacional de Merriam-Webster define la ley como: "La ley es una costumbre unión o la práctica de una comunidad, una regla o modo de conducta o acción que se prescribe o formalmente reconocido como vinculante por una autoridad supremo de control o se hace obligatoria por una sanción (como un decreto, decreto, edicto, orden, ordenanza, decreto, resolución, regla, decisión judicial, o el uso) hecho, reconocido, o aplicadas por la autoridad de control ".

El Diccionario de la historia de las ideas publicado por Scribner en 1973 definió el concepto de ley en consecuencia como: "Un sistema legal es el modo más explícito, institucionalizada, y complejo de regular la conducta humana Al mismo tiempo, se reproduce sólo una parte en. el cúmulo de reglas que influyen en el comportamiento, las normas sociales y morales de una especie menos institucionalizados son también de gran importancia ".

Si es posible o deseable definir la ley

Ha habido varios intentos de producir "una definición universalmente aceptable de la ley". En 1972, una fuente indicó que no hay tal definición podría ser producido. McCoubrey y Blanca dijeron que la pregunta "¿qué es la ley?" no tiene una respuesta sencilla. Glanville Williams dijo que el significado de la palabra "ley" depende del contexto en el que se utiliza esa palabra. Dijo que, por ejemplo, " derecho consuetudinario temprana " y " derecho interno " fueron contextos en los que la palabra "ley" tenía dos significados diferentes e irreconciliables. Thurman Arnold dijo que es obvio que es imposible definir la palabra "ley" y que también es igualmente obvio que la lucha por definir esa palabra no debe nunca ser abandonada. Es posible considerar que no hay necesidad de definir la palabra "ley" (por ejemplo, "vamos a olvidarnos de las generalidades y ponerse a casos ").

Historia

Rey Hammurabi se revela el código de leyes por el dios sol mesopotámico Shamash , también venerado como el dios de la justicia.

La historia de la ley vincula estrechamente con el desarrollo de la civilización . Egipcia antigua ley, que datan del año 3000 aC, contenía un código civil que probablemente se divide en doce libros. Se basa en el concepto de Maat , que se caracteriza por la tradición, la retórica del discurso, la igualdad social y la imparcialidad. En el siglo 22 antes de Cristo, la antigua Sumeria gobernante de Ur-Nammu había formulado el primer código de leyes , que consistía en casuísticas declaraciones ( "si ... entonces ..."). Alrededor de 1760 aC, el rey Hammurabi desarrolló aún más la ley de Babilonia , mediante la codificación y la inscribe en piedra. Hammurabi colocado varias copias de su código de derecho en todo el reino de Babilonia como estelas , para todo el público vea; Esto se conoció como el Códice de Hammurabi . La copia más intacta de estas estelas fue descubierto en el siglo 19 por British asiriólogos , y desde entonces ha sido totalmente transcrito y traducido a varios idiomas, incluyendo Inglés, italiano, alemán y francés.

El Antiguo Testamento se remonta a 1280 aC y toma la forma de imperativos morales como recomendaciones para una buena sociedad. La pequeña griega de la ciudad-estado, la antigua Atenas , desde el siglo octavo antes de Cristo fue la primera sociedad que se basa en una amplia inclusión de sus ciudadanos, con exclusión de las mujeres y el esclavo clase. Sin embargo, Atenas no tenía la ciencia jurídica o una de las palabras de la "ley", sino que confía en la distinción de tres vías entre la ley divina ( Thémis ), el Decreto humana ( nomos ) y la costumbre ( Dike ). Sin embargo, la ley griega antigua contenía importantes constitucionales innovaciones en el desarrollo de la democracia .

Derecho romano fue fuertemente influenciado por la filosofía griega, pero sus normas fueron desarrolladas por juristas profesionales y eran altamente sofisticado. A través de los siglos entre el ascenso y la caída del Imperio Romano , la ley fue adaptado para hacer frente a las situaciones sociales cambiantes y sufrió una importante codificación bajo Teodosio II y Justiniano I . Aunque los códigos fueron reemplazados por costumbre y la jurisprudencia durante las edades oscuras , el derecho romano fue redescubierto alrededor del siglo 11, cuando los estudiosos del derecho medievales empezaron a investigar los códigos romanos y adaptar sus conceptos. Latina máximas legales (llamados brocards ) fueron compilados para la orientación. En la Inglaterra medieval, cortes reales desarrollaron un cuerpo de precedentes que más tarde se convirtió en el derecho común . A nivel europeo ley mercante se formó de manera que los comerciantes podían comerciar con las normas comunes de la práctica más que con las muchas facetas astillados de las leyes locales. La ley mercante, un precursor de la legislación comercial moderna, hizo hincapié en la libertad de contratación y enajenación de bienes. A medida que el nacionalismo creció en los siglos 18 y 19, la ley mercante fue incorporado a la legislación local de los países bajo nuevos códigos civiles. Los napoleónicas y alemanes códigos se convirtió en el más influyente. En contraste con Inglés ley común, que consiste en enormes tomos de jurisprudencia, códigos en libros pequeños son fáciles de exportación y fácil para que los jueces aplican. Sin embargo, hoy en día hay señales de que el derecho civil y común están convergiendo. Legislación de la UE está codificada en los tratados, sino que se desarrolla a través del precedente establecido por el Tribunal de Justicia Europeo .

La Constitución de la India es la constitución escrita más larga para un país, que contiene 444 artículos, 12 horarios, numerosas modificaciones y 117,369 palabras.

Antigua India y China, representan distintas tradiciones de la ley, y han tenido históricamente las escuelas independientes de la teoría y la práctica jurídica. El Arthashastra , probablemente compilado alrededor de 100 dC (aunque contiene material más antiguo), y la Manusmriti (c. 100-300 dC) fueron tratados fundacionales de la India, y comprenden textos considerados orientación jurídica autorizada. La filosofía central de Manu era la tolerancia y el pluralismo , y fue citado en todo el sudeste de Asia. Este hindú tradición, junto con la ley islámica, fue suplantado por el derecho común, cuando la India se convirtió en parte del Imperio Británico . Malasia, Brunei, Singapur y Hong Kong también adoptaron la ley común. La tradición jurídica de Asia oriental refleja una mezcla única de influencias seculares y religiosos. Japón fue el primer país en iniciar la modernización de su sistema legal a lo largo de líneas occidentales, mediante la importación de trozos de la francesa , pero sobre todo el Código Civil alemán. Esto refleja en parte el estado de Alemania como potencia emergente en el siglo 19. Del mismo modo, la ley tradicional china dio paso a la occidentalización hacia los últimos años de la dinastía Qing en forma de seis códigos de derecho privado basadas principalmente en el modelo japonés de la ley alemana. Hoy en día la ley taiwanesa conserva la mayor afinidad a las codificaciones de ese período, debido a la división entre chiangkaishekistas 's nacionalistas, que huyeron allí, y Mao Zedong ' s comunistas que ganaron el control de la parte continental en 1949. El marco legal actual en la República Popular China fue fuertemente influenciado por Soviética ley socialista , que se infla esencialmente derecho administrativo a expensas de los derechos de derecho privado. Debido a la rápida industrialización, hoy China está experimentando un proceso de reforma, al menos en términos de desarrollo económico, si no social y política, derechos. Un nuevo código de contrato en 1999 representó un alejamiento de la dominación administrativa. Por otra parte, después de las negociaciones que duran quince años, en 2001 China se unió a la Organización Mundial del Comercio .

La teoría jurídica

Filosofía

"Pero lo que, después de todo, es una ley? [...] Cuando digo que el objeto de las leyes es siempre general, quiero decir que la ley considera sujetos en masa y las acciones en abstracto, y no una persona o una acción en particular. [... ] en esta vista, que a la vez vemos que ya no se le puede pedir cuyo negocio es hacer leyes, ya que son actos de la voluntad general; ni ​​si el príncipe está por encima de la ley, ya que él es un miembro del Estado , ni si la ley puede ser injusta, ya que nadie es injusto consigo mismo, ni cómo podemos ser libres y con sujeción a las leyes, ya que no son más que los registros de nuestra voluntad ".

Jean-Jacques Rousseau, El Contrato Social , II, 6.

La filosofía del derecho se conoce comúnmente como la jurisprudencia (general). La jurisprudencia normativa pregunta "¿qué debe ser la ley?", Mientras que la jurisprudencia analítica pregunta "¿cuál es la ley?" John Austin 's utilitaria respuesta fue que la ley es 'comandos, respaldados por la amenaza de sanciones, de un soberano, a la que la gente tiene un hábito de la obediencia'. Abogados naturales en el otro lado, como Jean-Jacques Rousseau , argumentan que la ley refleja esencialmente las leyes morales e inmutables de la naturaleza. El concepto de "ley natural" surgió en la antigua filosofía griega al mismo tiempo y en relación con la noción de justicia, y volvió a entrar en la corriente principal de la cultura occidental a través de los escritos de Tomás de Aquino , en particular, su Tratado de Derecho .

Hugo Grocio , el fundador de un sistema puramente racionalista de la ley natural, argumentó que surge a partir de la ley tanto social como impulso-Aristóteles había indicado, y la razón. Kant cree un imperativo moral requiere leyes "ser elegidos como si se deben mantener las leyes universales de la naturaleza como". Jeremy Bentham y su estudiante de Austin, a raíz de David Hume , que se cree que esta combinó el "es" y lo que "debe ser" problema. Bentham y Austin argumentaron a favor de la ley positivismo ; que el derecho real es totalmente independiente de la "moralidad". Kant también fue criticada por Friedrich Nietzsche , quien rechazó el principio de igualdad, y cree que la ley emana de la voluntad de poder , y no puede ser etiquetado como "moral" o "inmoral".

En 1934, el filósofo austríaco Hans Kelsen continuó la tradición positivista en su libro la teoría pura del derecho . Kelsen cree que, si bien la ley es independiente de la moral, que está dotado de "normatividad", lo que significa que debe someterse a ella. Si bien las leyes son positivos "es" declaraciones (por ejemplo, la multa para invertir en una autopista es de 500 €); la ley nos dice lo que "debería" hacer. Por lo tanto, cada sistema legal puede ser la hipótesis de tener una norma básica ( Grundnorm ) que nos enseña a obedecer. Gran oponente de Kelsen, Carl Schmitt , rechazó tanto el positivismo y la idea del estado de derecho porque no aceptó la primacía de los principios normativos abstractos sobre posiciones políticas concretas y decisiones. Por lo tanto, Schmitt defendió una jurisprudencia de la excepción ( estado de emergencia ), que niega que las normas legales podrían abarcar toda la experiencia política.

teorías utilitaristas de Bentham se mantuvo dominante en la ley hasta el siglo 20.

Más tarde en el siglo 20, HLA Hart atacó a Austin por sus simplificaciones y Kelsen de sus ficciones en el concepto de ley . Hart argumentó ley es un sistema de reglas, dividido en primarias (reglas de conducta) y los secundarios (normas dirigidas a los funcionarios para administrar normas primarias). Normas secundarias se dividen en reglas de adjudicación (para resolver disputas legales), reglas de cambio (permitiendo que las leyes sean variada) y la regla de reconocimiento (permitiendo leyes para ser identificados como válidos). Dos de los estudiantes de Hart continuó el debate: En su libro Imperio de la Ley , Ronald Dworkin atacaron Hart y los positivistas por su negativa a tratar la ley como una cuestión moral. Dworkin sostiene que la ley es un " interpretativo concepto", que exige a los jueces para encontrar la solución que mejor se ajuste y la mayoría sólo a una disputa legal, teniendo en cuenta sus tradiciones constitucionales. Joseph Raz , por su parte, defendió la perspectiva positivista y criticó el enfoque "suave tesis social" de Hart en la autoridad del derecho . Raz sostiene que la ley es la autoridad, identificable a través de fuentes puramente social sin hacer referencia al razonamiento moral. En su opinión, cualquier categorización de las reglas más allá de su papel como instrumentos de autoridad en la mediación es mejor dejar a la sociología , en lugar de la jurisprudencia.

derecho positivo y discusiones ley no positivos

Una definición es que el derecho es un sistema de reglas y directrices que se imponen a través de instituciones sociales para gobernar el comportamiento. En el concepto de ley Hart argumentó ley es un "sistema de reglas"; Austin dijo que la ley era "el mando de un soberano, respaldado por la amenaza de una sanción"; Dworkin describe la ley como un "concepto interpretativo" para lograr la justicia en su texto titulado imperio de la ley ; y Raz sostiene ley es una "autoridad" para mediar los intereses del pueblo. Holmes dijo "Las profecías de lo que los tribunales harán de hecho, y nada más pretenciosa, se lo que quiero decir por la ley." En su Tratado de Derecho de Aquino sostiene que la ley es una ordenación racional de las cosas que conciernen al bien común, que es promulgado por el que está encargado de la atención de la comunidad. Esta definición tiene tanto positivista y elementos naturalistas.

Análisis Economico

En el siglo 18 Adam Smith presentó un fundamento filosófico para explicar la relación entre el derecho y la economía. La disciplina surgió en parte de una crítica de los sindicatos y de EE.UU. antimonopolio ley. Los defensores más influyentes, como Richard Posner y Oliver Williamson y la llamada Escuela de Chicago de economistas y abogados entre ellos Milton Friedman y Gary Becker , son generalmente los defensores de la desregulación y la privatización , y son hostiles a la regulación estatal o lo que ven como restricciones sobre el funcionamiento de los mercados libres .

Richard Posner , una de las Escuela de Chicago , tiene un blog con el Banco de Suecia Premio economista ganador Gary Becker .

El más prominente analista económico del derecho es 1991 Premio Nobel ganador Ronald Coase , cuyo primer gran artículo, la naturaleza de la empresa (1937), argumentó que la razón de la existencia de empresas (empresas, asociaciones, etc.) es la existencia de los costos de transacción . Los individuos racionales comercio a través de contratos bilaterales en los mercados abiertos hasta que los costos de las transacciones hacían que el uso de las corporaciones para producir cosas es más rentable. Su segundo artículo importante, el problema del costo social (1960), argumentó que si viviéramos en un mundo sin costos de transacción, la gente negociar entre sí para crear la misma asignación de recursos, independientemente de la forma en que un tribunal podría gobernar en la propiedad disputas. Coase utiliza el ejemplo de una molestia caso llamado Sturges v Bridgman , donde un sweetmaker ruidoso y un médico tranquila eran vecinos y fueron a la corte para ver quién debería tener que moverse. Coase dijo que, independientemente de si el juez dictaminó que el sweetmaker tuvo que dejar de usar su maquinaria, o que el médico tenía que aguantar con ella, podrían cerrar un trato mutuamente beneficioso sobre quién mueve que llega al mismo resultado de la distribución de recursos. Sólo la existencia de costos de transacción puede prevenir esto. Por lo que la ley debe adelantarse a lo que sucedería, y guiarse por el más eficiente solución. La idea es que las leyes y regulaciones no son tan importantes o efectivo para ayudar a las personas como abogados y planificadores del gobierno creen. Coase y otros como él querían un cambio de enfoque, para poner la carga de la prueba para los efectos positivos sobre un gobierno que estaba interviniendo en el mercado, mediante el análisis de los costos de la acción.

Sociología

Sociología del derecho es un campo diverso de estudio que examina la interacción de la ley con la sociedad y se solapa con la jurisprudencia, filosofía del derecho, teoría social y temas más especializados, como la criminología . Las instituciones de la construcción social , las normas sociales , transformación de conflictos y la cultura jurídica son áreas clave para la investigación en este campo del conocimiento. Sociología del derecho es a veces visto como una sub-disciplina de la sociología, pero sus vínculos con la disciplina académica de la ley son igual de fuertes, y se ve mejor como transdisciplinario y el estudio multidisciplinar centrado en la teorización y el estudio empírico de las prácticas y experiencias legales como un fenómeno social. En los Estados Unidos el campo generalmente se llama derecho y la sociedad estudios; En Europa es más a menudo se refiere a los estudios como socio-legal. En un primer momento, juristas y filósofos del derecho sospechaban de sociología del derecho. Kelsen atacó a uno de sus fundadores, Eugen Ehrlich , que buscaban dejar en claro las diferencias y conexiones entre el derecho positivo, que los abogados de aprender y aplicar, y otras formas de 'ley' o las normas sociales que regulan la vida cotidiana, la prevención general, los conflictos entre los abogados que llegan y los tribunales. La investigación contemporánea en la sociología del derecho es mucho más preocupados por la forma en que la ley está desarrollando fuera de las jurisdicciones estatales discretos, se produce a través de la interacción social en muchos tipos diferentes de ámbitos sociales, y la adquisición de una diversidad de fuentes de (a menudo en competencia o en conflicto) autoridad comunal redes existentes a veces dentro de los estados-nación, pero también cada vez más transnacional.

Max Weber en 1917, Weber comenzó su carrera como abogado, y es considerado como uno de los fundadores de la sociología y la sociología del derecho.

Alrededor de 1900 Max Weber definió su enfoque "científico" a la ley, la identificación de la "forma racional legal" como un tipo de dominación, no imputable a la autoridad personal, sino a la autoridad de normas abstractas. Racionalidad jurídica formal fue su término para la característica clave de la clase de ley coherente y calculable que era una condición previa para el desarrollo político modernas y el Estado burocrático moderno. Weber vio esta legislación, se desarrolló en paralelo con el crecimiento del capitalismo. Otro sociólogo líder, Émile Durkheim , escribió en su obra clásica La división del trabajo social que a medida que la sociedad se vuelve más compleja, el cuerpo de la ley civil ocupa principalmente de restitución y compensación crece a expensas de las leyes penales y las sanciones penales. Otros de los primeros sociólogos legales notables incluyen Hugo Sinzheimer , Theodor Geiger , Georges Gurvitch y León Petrazycki en Europa, y William Graham Sumner en los EE.UU.

bases metodológicas

La ley es compleja desde un punto de vista metodológico. Sus características peculiares hacen su singular en el contexto de otras ciencias y disciplinas.

En primer lugar, no se trata sólo de una normativa, sino también de carácter prescriptivo. La ley dice cómo hay que comportarse como si no, lo que puede o no requerir de los demás, y lo que tienen o no tienen que hacer si alguien preguntar por ello. Pero las declaraciones normativas de derecho se ven privados de carácter descriptivo o causal a diferencia de los enunciados normativos en la ciencia empírica (como una ley de la gravedad) o incluso las ciencias sociales (como una ley de la oferta y la demanda en economía).

En segundo lugar, no existe la posibilidad de la verificación empírica de los contenidos de la ley. Si la ley debe o no debe comprender preceptos de tal y tales importaciones sigue siendo mucho más allá de una prueba empírica. Es una cuestión de elección.

En tercer lugar, la ley depende de la forma del mundo físico y las limitaciones inherentes a ella. No se puede obligar a los comportamientos que son inalcanzables las personas o fuerza para hacer las cosas que están más allá de sus capacidades.

En cuarto lugar, la ley es totalmente depende de los seres humanos y sus mentes. Sin seres humanos y sus operaciones mentales que sería muy difícil hablar de la ley, la observancia y aplicación.

En quinto lugar, los agentes de la ley, como jueces, abogados y funcionarios, son no especializadas en el sentido de que carecen de algunas teorías complejas en cuanto a buenos y malos, empíricas y ciencias sociales o la justicia (adecuada distribución de mercancías / privilegios y las cargas en una sociedad).

En sexto lugar, el papel de la autoridad es prominente en la ley, mientras que al mismo tiempo en la ley no hay medios que nos permiten comprobar la corrección de declaraciones autorizadas (ya sean comprendidos en las opiniones judiciales o literatura académica).

En séptimo lugar, el procedimiento en el que se aplica con autoridad ley es muy específica. Es rigurosa, precisa, compleja casuística y, a menudo muy formal. El resultado de tal procedimiento es obligatorio en el sentido de que un juez no puede liberarse a sí mismo de que pasa a su / su decisión. También hay medios muy limitados para la reapertura de estos procedimientos cuando su ser, una vez completado.

métodos legales

Hay métodos distinguidos del razonamiento jurídico (que aplican la ley) y los métodos de interpretación (interpretar) la ley. Los primeros son silogismo jurídico , que domina en los sistemas jurídicos de derecho civil, la analogía , que está presente en los sistemas jurídicos de derecho común, especialmente en los EE.UU., y las teorías de argumentación que se producen en ambos sistemas. Estos últimos son diferentes reglas (directivas) de interpretación jurídica, tales como directrices de interpretación lingüística, la interpretación teleológica o interpretación sistémica, así como normas más específicas, por ejemplo, la regla de oro o regla de la travesura . También hay muchos otros argumentos y cañones de interpretación que en conjunto hacen la interpretación legal posible.

El profesor de derecho y ex Fiscal General de Estados Edward H. Levi señalaron que el "patrón básico del razonamiento jurídico es el razonamiento por ejemplo" - es decir, el razonamiento mediante la comparación de los resultados en los casos de resolución de cuestiones legales similares. En un caso del Tribunal Supremo de Estados Unidos respecto a los esfuerzos de procedimiento adoptadas por una empresa de cobro de la deuda para evitar errores, Justicia Sotomayor advirtió que "el razonamiento jurídico no es un proceso mecánico o estrictamente lineal" .

Sistemas legales

En general, los sistemas legales se pueden dividir entre el derecho civil y los sistemas de derecho común. El término "derecho civil", en referencia a un sistema legal no debe confundirse con "derecho civil" como un grupo de sujetos jurídicos distintos del penal o de derecho público . Un tercer tipo de sistema aceptado por algunos países sin legal de separación de iglesia y estado -es la ley religiosa, basado en las escrituras . El sistema específico que un país es gobernado por menudo está determinada por su historia, las conexiones con otros países, o su adhesión a las normas internacionales. Las fuentes que las jurisdicciones adoptan como autoridad vinculante son las características que definen a cualquier sistema jurídico. Sin embargo, la clasificación es una cuestión de forma y no de fondo, ya que a menudo prevalecen reglas similares.

Ley civil

Emperador Justiniano (527-565) del Imperio bizantino que ordenó la codificación del Corpus Juris Civilis .
Primera página de la edición 1804 del Código Napoleónico .

El derecho civil es el sistema legal utilizado en la mayoría de países de todo el mundo hoy en día. En el derecho civil las fuentes reconocidas como autoridad son, principalmente, la legislación, especialmente codificaciones en las constituciones o estatutos aprobados por el gobierno y la costumbre . Codificaciones se remontan miles de años, con uno de los primeros ejemplos es la Babilonia del Codex Hammurabi . Sistemas de derecho civil modernas derivan esencialmente de la práctica legal del sexto siglo Imperio Romano de Oriente cuyos textos fueron descubiertas a finales medieval Europa Occidental. Derecho romano en tiempos de la República Romana y el Imperio era en gran medida de procedimiento, y carecía de una clase profesional del derecho. En lugar de un laico magistrado , iudex , fue elegido para arbitrar. Las decisiones no se publicaron en forma sistemática, por lo que cualquier jurisprudencia que se desarrolló fue disfrazado y casi no reconocido. Cada caso se decidiría volver a partir de las leyes del Estado, lo que refleja la poca importancia (teórica) de las decisiones de los jueces para casos futuros en los sistemas de derecho civil en la actualidad. A partir de 529-534 dC, el bizantino emperador Justiniano I codificado y consolidado el derecho romano hasta ese momento, de modo que lo que quedaba era una vigésima parte de la masa de los textos legales de antes. Esto llegó a ser conocido como el Corpus Juris Civilis . Como escribió un historiador del derecho, "consciente Justiniano volvió a la edad de oro del derecho romano y su objetivo era restaurar al pico que había alcanzado tres siglos antes." El Código de Justiniano se mantuvo vigente en el Este hasta la caída del Imperio bizantino . Europa Occidental, por su parte, se basó en una mezcla del Código de Teodosio y el derecho consuetudinario germánico hasta que el Código de Justiniano fue redescubierto en el siglo 11, y los eruditos en la Universidad de Bolonia usó para interpretar sus propias leyes. Codificaciones de derecho civil basado en gran medida en el derecho romano, junto a algunas influencias de las leyes religiosas , tales como el derecho canónico , seguido extendiéndose por toda Europa hasta que la Ilustración ; luego, en el siglo 19, tanto en Francia, con el Código Civil , y Alemania, con el BGB , modernizado sus códigos legales. Tanto estos códigos influenciados en gran medida no sólo los sistemas de derecho de los países de la Europa continental (por ejemplo, Grecia), sino también los japoneses y coreanos tradiciones jurídicas. Hoy en día, los países que tienen sistemas de derecho civil van de Rusia y de China a la mayor parte de Centroamérica y América Latina . Con la excepción del Código Civil de Luisiana, Estados Unidos sigue el sistema de derecho común se describe a continuación.

la ley común y la equidad

Rey Juan de Inglaterra firma la Carta Magna

En los sistemas legales de derecho común , las decisiones de los tribunales son reconocidos explícitamente como "ley" en pie de igualdad con los estatutos aprobados por el proceso legislativo y con las regulaciones emitidas por el Poder Ejecutivo . La "doctrina del precedente", o stare decisis (en latín, "de pie por las decisiones") significa que las decisiones de los tribunales superiores se unen los tribunales inferiores, y las decisiones futuras de la misma corte, para asegurar que los casos similares alcanzan resultados similares. En contraste , en el " derecho civil sistemas", estatutos legislativos son típicamente más detallada, y las decisiones judiciales son más cortos y menos detallada, ya que el juez o el abogado sólo se está escribiendo para decidir el solo caso, en lugar de exponer un razonamiento que guiará el futuro tenis.

Derecho común se originó en Inglaterra y ha sido heredada por casi todos los países, una vez atado al Imperio Británico (excepto Malta, Escocia , el estado norteamericano de Louisiana , y la provincia canadiense de Quebec ). En la Inglaterra medieval, la conquista normanda la ley varió-shire-a-shire, basado en las costumbres tribales dispares. El concepto de "derecho común" desarrollado durante el reinado de Enrique II a finales del siglo 12, cuando Henry nombrado jueces que tenían autoridad para crear un sistema institucionalizado y unificada de la ley "común" para el país. El siguiente paso importante en la evolución de la ley común se produjo cuando el rey Juan fue obligado por sus barones a firmar un documento que limita su autoridad para aprobar leyes. Este "gran carta" o Carta Magna de 1215 también requiere que los acompañantes de los jueces del King posee sus tribunales y juicios en "un lugar determinado" en lugar de administrar justicia autocrática en lugares impredecibles sobre el país. Un grupo concentrado y de élite de los jueces adquirió un papel dominante en la elaboración de leyes en virtud de este sistema, y en comparación con sus homólogos europeos el poder judicial Inglés se convirtió en altamente centralizada. En 1297, por ejemplo, mientras que el más alto tribunal de Francia tenía cincuenta y un jueces, la Corte Inglés de causas comunes tenido cinco. Este poder judicial potente y muy unida dio lugar a un proceso sistematizado de desarrollo de la ley común.

Sin embargo, el sistema se hizo excesivamente sistematizado excesivamente rígido e inflexible. Como resultado, el paso del tiempo, un número creciente de ciudadanos pidieron al Rey para anular la ley común, y en nombre del Rey el Señor Canciller dictaron sentencia a hacer lo que era justo en un caso. Desde los tiempos de Tomás Moro , el primer abogado que se designó como ministro de Justicia, un cuerpo sistemático de capital creció junto con el derecho común rígida, y ha desarrollado su propio Tribunal de la Cancillería . Al principio, la equidad se reprocha a veces errático, que varía según la longitud del pie del Canciller. Con el tiempo, los tribunales de equidad desarrollaron sólidos principios , especialmente bajo Señor Eldon . En el siglo 19 en Inglaterra, y en 1937 en los EE.UU. , fueron los dos sistemas se fusionaron .

En el desarrollo de la ley común, escritos académicos siempre han desempeñado un papel importante, tanto para recabar principios generales de la jurisprudencia dispersa, y que abogan por el cambio. William Blackstone , desde alrededor de 1760, fue el primer estudioso de recoger, describir y enseñar la ley común. Sino simplemente en la descripción, los estudiosos que buscaban explicaciones y las estructuras subyacentes cambian lentamente el camino de la ley efectivamente trabajadas.

Ley religiosa

La ley religiosa se basa explícitamente en los preceptos religiosos. Los ejemplos incluyen la judía Halajá e islámica Sharia -tanto de los cuales se traduce como el "camino a seguir" -mientras Cristiano derecho canónico también sobrevive en algunas comunidades de la iglesia. A menudo, la implicación de la religión de la ley es inalterabilidad, porque la palabra de Dios no puede ser modificado o legislado en contra de los jueces o de los gobiernos. Sin embargo, un sistema jurídico completo y detallado en general, requiere elaboración humana. Por ejemplo, el Corán tiene alguna ley, y actúa como una fuente de mayor ley a través de la interpretación, Qiyas (razonamiento por analogía), Ijma (consenso) y la precedente . Esto está contenida principalmente en un cuerpo de derecho y la jurisprudencia conocida como Sharia y Fiqh respectivamente. Otro ejemplo es la Torá o Antiguo Testamento , en el Pentateuco o cinco libros de Moisés. Este contiene el código básico de la ley judía, que algunas comunidades israelíes eligen utilizar. La Halajá es un código de la ley judía, que resume algunas de las interpretaciones del Talmud. Sin embargo, la ley israelí permite a los litigantes a utilizar las leyes religiosas solamente si así lo desean. El derecho canónico es sólo en su uso por los miembros de la Iglesia Católica , la Iglesia ortodoxa oriental y la Comunión Anglicana .

Un ensayo en el Imperio Otomano de 1879, cuando se aplica la ley religiosa bajo la Mecelle

Ley de Sharia

Hasta el siglo 18, la sharia se practica en todo el mundo musulmán en una forma no codificada, con el Imperio Otomano 's Mecelle código en el siglo 19 es un primer intento de codificar los elementos de la sharia. Desde mediados de la década de 1940, se han hecho esfuerzos, en un país tras otro, para que la ley Sharia más en consonancia con las condiciones modernas y concepciones. En los tiempos modernos, los sistemas legales de muchos países musulmanes se basan en las tradiciones de derecho civil y común, así como la ley islámica y la costumbre. Las constituciones de algunos estados musulmanes, como Egipto y Afganistán, reconocen el Islam como la religión del Estado, obligando legislativo a que se adhieran a la Sharia. Arabia Saudita reconoce Corán como su constitución, y se rige sobre la base de la ley islámica. Irán también ha sido testigo de una reiteración de la ley islámica en su sistema legal después de 1979. Durante las últimas décadas, una de las características fundamentales del movimiento de resurgimiento islámico ha sido la llamada a restaurar la Sharia, que ha generado una gran cantidad de literatura y afectó a la política mundial .

instituciones legales

Es una verdadera unidad de todos ellos en una y la misma persona, hecha por pacto de cada hombre con cada hombre, de tal manera que si cada hombre debe decir a cada hombre: Me autorizar y renunciar a mi derecho de gobernar a mí mismo a este hombre, oa esta asamblea de hombres, en esta condición; que tú das arriba, tu derecho a él, y autorizar todas sus acciones en la misma manera.

Thomas Hobbes, Leviatán , XVII

Las principales instituciones de la ley en los países industrializados son independientes tribunales , parlamentos representativos, un ejecutivo de cuentas, el ejército y la policía, la burocracia de la organización, la profesión legal y de la sociedad civil en sí. John Locke, en sus Dos tratados sobre el gobierno , y el Barón de Montesquieu en El espíritu de las leyes , abogó por una separación de poderes entre el político, legislativo y de ejecución. Su principio es que ninguna persona debe ser capaz de usurpar los poderes del Estado , en contraste con el absolutista teoría de Thomas Hobbes ' Leviatán .

Max Weber y otros reconfigurado pensando en la extensión del estado. Militar moderna, la policía y el poder burocrático sobre la vida cotidiana de los ciudadanos ordinarios plantean problemas especiales para la rendición de cuentas que no podía haber previsto escritores anteriores como Locke o Montesquieu. La costumbre y la práctica de la profesión legal es una parte importante del acceso de las personas a la justicia , mientras que la sociedad civil es un término utilizado para referirse a las instituciones sociales, las comunidades y las asociaciones que forman la base política de la ley.

Judicial

Un poder judicial es un número de jueces que median en los conflictos para determinar el resultado. La mayoría de los países tienen sistemas de tribunales de apelación, respondiendo a una autoridad legal suprema. En los Estados Unidos, esta autoridad es el Tribunal Supremo ; en Australia, el Tribunal Supremo ; en el Reino Unido, el Tribunal Supremo ; en Alemania, el Bundesverfassungsgericht ; y en Francia, el Tribunal de Casación . Para la mayoría de los países europeos del Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo puede hacer caso omiso de la legislación nacional, cuando la legislación de la UE es relevante. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo permite a los ciudadanos de los Consejo de Europa los Estados miembros a llevar los casos relativos a cuestiones de derechos humanos antes.

Algunos países permiten la máxima autoridad judicial para hacer caso omiso de la legislación a su juicio sea inconstitucional . Por ejemplo, en Brown v. Board of Education , el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló muchas leyes estatales que habían establecido la segregación racial en las escuelas, la búsqueda de tales estatutos son incompatibles con la Decimocuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos .

Un poder judicial está teóricamente sujetos a la Constitución, al igual que todos los demás órganos de gobierno son. En la mayoría de los países los jueces sólo podrán interpretar la constitución y todas las demás leyes. Pero en los países de derecho común, donde los asuntos que no son constitucionales, el poder judicial también puede crear derecho bajo la doctrina del precedente . El Reino Unido, Finlandia y Nueva Zelanda afirman el ideal de la soberanía del Parlamento , por lo que el poder judicial no elegido no puede volcar ley aprobada por una legislatura democrática.

En los estados comunistas , como China, los tribunales son a menudo considerados como partes de la ejecutiva, o subordinado a la legislatura; instituciones gubernamentales y actores ejercen por lo tanto diversas formas de influencia en el poder judicial. En los países musulmanes, los tribunales suelen examinar si las leyes estatales se adhieren a la Sharia: la Corte Suprema Constitucional de Egipto puede invalidar esas leyes, y en Irán al Consejo de Guardianes asegura la compatibilidad de la legislación con los "criterios del Islam".

Legislatura

La cámara de debates del Parlamento Europeo

Ejemplos destacados de las legislaturas son las Casas del Parlamento en Londres, el Congreso en Washington DC, el Bundestag en Berlín, la Duma en Moscú, el Parlamento Italiano en Roma y la Asamblea Nacional en París. Por el principio de la gente del gobierno representativas votar por los políticos para llevar a cabo sus deseos. Aunque países como Israel, Grecia, Suecia y China son unicameral , la mayoría de los países son bicamerales , lo que significa que tienen dos cámaras legislativas designados por separado.

En la 'cámara baja' los políticos son elegidos para representar pequeñas circunscripciones . La 'cámara alta' es por lo general elegido para representar los estados en un federal del sistema (como en Australia, Alemania o los Estados Unidos) o la configuración de votación diferente en un sistema unitario (como en Francia). En el Reino Unido la cámara alta es designado por el gobierno como una casa de opinión . Una de las críticas de los sistemas bicamerales con dos cámaras elegidas es que las cámaras alta y baja pueden simplemente reflejar el uno al otro. La justificación tradicional de bicameralismo es que una cámara superior actúa como cámara de opinión. Esto puede minimizar la arbitrariedad y la injusticia en la acción gubernamental.

Para aprobar la legislación, una mayoría de los miembros de un legislador debe votar por un proyecto de ley (proyecto de ley) en cada casa. Normalmente habrá varias lecturas y modificaciones propuestas por las diferentes facciones políticas. Si un país tiene una constitución arraigada, puede ser necesaria una mayoría especial para cambios a la constitución, por lo que los cambios en la ley más difícil. Un gobierno por lo general conduce el proceso, que se puede formar a partir de los miembros del Parlamento (por ejemplo, el Reino Unido o Alemania). Sin embargo, en un sistema presidencial, el gobierno está generalmente formada por un ejecutivo y sus funcionarios del gabinete nombrados (por ejemplo, Estados Unidos o Brasil).

Ejecutivo

Los G20 reuniones están compuestos por representantes de la rama ejecutiva de cada país.

El ejecutivo en un sistema legal sirve como el centro de la política autoridad del Estado . En un sistema parlamentario , como con Gran Bretaña, Italia, Alemania, India y Japón, el ejecutivo se conoce como el gabinete, y compuesto por miembros de la legislatura. El ejecutivo está encabezado por el jefe de gobierno , cuya oficina detenta el poder bajo la confianza de la legislatura. Debido a las elecciones populares designan a los partidos políticos para gobernar, el líder de un partido puede cambiar en medio de las elecciones.

El jefe de Estado es, aparte de la ejecutiva, y simbólicamente promulga leyes y actúa como representante de la nación. Los ejemplos incluyen el presidente de Alemania (designado por los miembros de las legislaturas federales y estatales ), la Reina del Reino Unido (un cargo hereditario ), y el Presidente de Austria (elegido por votación popular). El otro modelo importante es el sistema presidencial , que se encuentra en el Estados Unidos y en Brasil . En los sistemas presidenciales, el ejecutivo actúa como jefe de estado y jefe de gobierno, y tiene poder para nombrar un gabinete no elegido. En un sistema presidencial, el poder ejecutivo es independiente del poder legislativo en el que no es responsable.

Aunque el papel del ejecutivo varía de un país a otro, por lo general se propondrá la mayoría de la legislación, y proponer la agenda del gobierno. En los sistemas presidenciales, el ejecutivo tiene a menudo el poder de veto sobre la legislación. La mayoría de los ejecutivos de ambos sistemas son responsables de las relaciones exteriores , el ejército y la policía, y la burocracia. Ministros u otros funcionarios se dirigen oficinas públicas de un país, como un Ministerio de Asuntos Exteriores o el Ministerio de Defensa . La elección de un ejecutivo diferente es, por tanto, capaz de revolucionar el enfoque de todo un país al gobierno.

Militares y de policía

Mientras que las organizaciones militares han existido siempre y cuando el gobierno en sí, la idea de una fuerza de policía permanente es un concepto relativamente moderno. Por ejemplo, la Inglaterra medieval sistema de viajar 's tribunales penales , o lo criminal , que se utilizan juicios y ejecuciones públicas para inculcar las comunidades de miedo para mantener el control. Las primeras policía moderna fueron probablemente los de-siglo 17 de París, en la corte de Luis XIV , aunque la Prefectura de París de la reivindicación Policía fueron los primeros policías uniformados del mundo.

Max Weber famoso argumento de que el Estado es el que controla el monopolio del uso legítimo de la fuerza . El ejército y la policía lleva a cabo la aplicación a petición del gobierno o de los tribunales. El término estado fallido se refiere a los estados que no pueden aplicar o hacer cumplir las políticas; sus policías y militares ya no controlan la seguridad y el orden y la sociedad se mueve en la anarquía, la ausencia de gobierno.

Burocracia

Nueva York de las Naciones Unidas sede alberga los funcionarios públicos que sirven a sus 193 países miembros.

La etimología de "burocracia" se deriva de la palabra francesa para "oficina" ( la oficina ) y el griego antiguo de palabra "poder" ( kratos ). Al igual que el ejército y la policía, los funcionarios del gobierno de un sistema legal y órganos que componen su burocracia llevar a cabo las directrices de la ejecutiva. Una de las primeras referencias al concepto fue hecha por el barón de Grimm , un autor alemán que vivió en Francia. En 1765 escribió,

El verdadero espíritu de las leyes en Francia es que la burocracia de los cuales el difunto señor de Gournay se quejaba tan grandemente; aquí las oficinas, oficinistas, secretarias, los inspectores y los intendentes no son nombrados en beneficio del interés público, de hecho, el interés público parece haber sido establecida de manera que puedan existir oficinas.

El cinismo sobre "la burocracia" es todavía común, y el funcionamiento de los servidores públicos se suele contrastar con la empresa privada motivada por el lucro . En las empresas privadas de datos, especialmente los grandes, también tienen burocracias. Las percepciones negativas de " burocracia " a un lado, los servicios públicos tales como la educación, la atención sanitaria, policial o en transporte público se consideran una función de estado fundamental lograr que la acción pública burocrática el locus del poder del gobierno.

Escribiendo en el siglo 20, Max Weber cree que una característica definitiva de un estado desarrollado había llegado a ser su apoyo burocrático. Weber escribió que las características típicas de la burocracia moderna son los funcionarios que definen su misión, el alcance del trabajo está sujeta a las normas, y la gestión está compuesto por expertos profesionales que gestionan arriba hacia abajo, comunicándose a través de la escritura y la discreción de los funcionarios públicos de unión con las normas.

Profesión legal

En los sistemas de derecho civil, como las de Italia, Francia, Alemania, España y Grecia, hay una categoría distinta de notario , un funcionario público con formación jurídica, compensado por las partes en una transacción. Se trata de una pintura del siglo 16 de un notario tal por el pintor flamenco Quentin Massys .

Un corolario de la regla de derecho es la existencia de una profesión jurídica suficientemente autónoma para invocar la autoridad del poder judicial independiente; el derecho a la asistencia de un abogado en un procedimiento judicial emana de este corolario, en Inglaterra la función de abogado o defensor se distingue de consejero legal. A medida que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado, la ley debe ser suficientemente accesibles a todo el mundo y la gente debería ser capaz de prever cómo la ley les afecta.

Con el fin de mantener el profesionalismo, la práctica de la ley suele ser supervisado por un gobierno o un organismo regulador independiente o como una asociación de abogados , colegio de abogados o sociedad de derecho . Abogados modernas alcanzan identidad profesional distinta a través de procedimientos legales especificadas (por ejemplo, pasar con éxito un examen de calificación), están obligados por ley a tener una cualificación especial (una formación jurídica ganar al estudiante un Licenciado en Derecho , un Licenciado en Derecho Civil , o un Juris Doctor grado. altos grados académicos también pueden llevarse a cabo. Los ejemplos incluyen una Maestría en Derecho , una Maestría en Estudios legales , una Formación Profesional bar o un doctor en leyes .), y se constituyen en el cargo por las formas legales de cita ( que ingresan en la barra ). Hay pocos títulos de respeto para significar abogados famosos, tales como Esquire , para indicar los abogados de mayor dignidad, y el doctor de la ley , para indicar una persona que obtuvo un doctorado en Derecho.

Muchos países musulmanes han elaborado normas similares sobre la educación jurídica y la profesión legal, pero algunos todavía permitir a los abogados con formación en la ley islámica tradicional para la práctica de la ley ante los tribunales derecho de la persona. En China y otros países en desarrollo no hay suficientes personas con formación profesional para el personal de los sistemas judiciales existentes, y, en consecuencia, las normas formales son más relajado.

Una vez acreditado, un abogado a menudo trabajan en un bufete de abogados , en unas cámaras como un profesional único, en un puesto en el gobierno o en una corporación privada como un interno consejo . Además, un abogado puede convertirse en un investigador legal que proporciona la investigación jurídica en la demanda a través de una biblioteca, un servicio comercial o trabajo independiente. Muchas personas capacitadas en la ley ponen sus habilidades para utilizar fuera del ámbito jurídico en su totalidad.

Significativo para la práctica de la ley en la tradición del derecho común es la investigación jurídica para determinar el estado actual de la ley. Esto por lo general implica la exploración de los informes de la jurisprudencia , revistas jurídicas y la legislación. Práctica de la ley también implica la redacción de documentos, tales como corte alegaciones , persuasivos escritos , contratos o testamentos y fideicomisos. Negociación y resolución de conflictos habilidades (incluyendo ADR técnicas) son también importantes para la práctica legal, dependiendo del campo.

Sociedad civil

Una marcha en Washington DC durante el movimiento de derechos civiles en 1963

El republicano clásico concepto de "sociedad civil" se remonta a Hobbes y Locke. Locke vio la sociedad civil como las personas que tienen "una ley establecida común y Juez de apelar a, con autoridad para decidir las controversias entre ellos." Filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel distingue el "estado" de la "sociedad civil" ( bürgerliche Gesellschaft ) en Elementos de la filosofía del derecho .

Hegel creía que la sociedad civil y el Estado eran polos opuestos, dentro del esquema de su teoría dialéctica de la historia. El estado-sociedad civil moderna dipolo se reprodujo en las teorías de Alexis de Tocqueville y Marx . Hoy en día en la teoría post-moderna sociedad civil es necesariamente una fuente de derecho, por ser la base de la que la gente se forma opiniones y vestíbulo de lo que creen que la ley debe ser. Como abogado australiano y autor Geoffrey Robertson QC escribió del derecho internacional,

... una de sus fuentes primarias modernas se encuentra en las respuestas de hombres y mujeres comunes y corrientes, y de las organizaciones no gubernamentales que muchos de ellos de apoyo, a los abusos de los derechos humanos que ven en la pantalla de televisión en sus salas de estar.

La libertad de expresión , la libertad de asociación y de muchos otros derechos individuales permiten que la gente se reúnen, discuten, critican y hacer rendir cuentas a sus gobiernos, de las cuales la base de una democracia deliberativa se forma. Cuantas más personas están involucradas, preocupado por y capaz de cambiar cómo se ejerce el poder político sobre sus vidas, más aceptable y legítima la ley convierte a las personas. Las instituciones más conocidas de la sociedad civil incluyen los mercados económicos, empresas con fines de lucro, familias, sindicatos, hospitales, universidades, escuelas, organizaciones benéficas, clubes de debate , organizaciones no gubernamentales, barrios, iglesias y asociaciones religiosas.

temas legales

Todos los sistemas legales se ocupan de las mismas cuestiones básicas, pero jurisdicciones categorizar e identificar sus temas legales de diferentes maneras. Una distinción común es que entre el " derecho público " (un término relacionado estrechamente con el Estado , y en particular el derecho constitucional, administrativo y penal), y " derecho privado " (que abarca contrato, agravio y la propiedad). En derecho civil sistemas, contrato y caída de responsabilidad civil con arreglo a un derecho de las obligaciones , mientras que el derecho fideicomisos se trata en los regímenes legales o convenios internacionales . Internacional, el derecho constitucional y administrativo, derecho penal, contractual, extracontractual, derecho de propiedad y fideicomisos son considerados como los "tradicionales" materias básicas, aunque hay muchas otras disciplinas .

Ley internacional

Proporcionar una constitución para el derecho internacional público, el sistema de las Naciones Unidas se acordó durante la Segunda Guerra Mundial.
El abogado italiano Sir Alberico Gentili , el Padre de la ley internacional.

El derecho internacional puede hacer referencia a tres cosas: el derecho internacional público, derecho internacional privado o de conflicto de leyes y el derecho de las organizaciones supranacionales.

derecho constitucional y administrativo

Derecho constitucional y administrativo gobernar los asuntos del estado. Derecho constitucional se refiere tanto a las relaciones entre el ejecutivo, legislativo y judicial y los derechos humanos o las libertades civiles de los individuos frente al Estado. La mayoría de las jurisdicciones, como el de Estados Unidos y Francia , tienen una sola constitución codificada con una declaración de derechos . Unos pocos, como el Reino Unido , no tienen ese documento. Un "constitución" es simplemente aquellas leyes que constituyen el cuerpo político , de los estatutos , la jurisprudencia y la convención . Un caso llamado Entick v Carrington ilustra un principio constitucional derivada de la ley común. La casa del Sr. Entick fue registrado y saqueado por el Sheriff Carrington. Cuando el señor Entick se quejó en la corte, Sheriff Carrington argumentó que una orden de un ministro de Gobierno, el conde de Halifax , era autoridad válida. Sin embargo, no había escrito disposición legal o la autoridad judicial. El juez líder, Lord Camden , declaró que,

La gran final, para que los hombres entraron en la sociedad, era asegurar su propiedad. Ese derecho se conserva sagrada e incomunicable en todos los casos, en los que no se ha quitado ni limitado por algunos de derecho público para el bien del todo ... Si hay excusa se puede encontrar o producidas, el silencio de los libros es una autoridad en contra del acusado, y el demandante debe tener juicio.

El principio constitucional fundamental, inspirado por John Locke , sostiene que el individuo puede hacer nada más que lo que está prohibido por la ley , y el estado puede hacer nada excepto lo que está autorizado por la ley. El derecho administrativo es el método principal para que la gente sostienen los órganos del Estado a la cuenta. La gente puede demandar a una agencia, ayuntamiento, el servicio público, o ministerio gubernamental para la revisión judicial de las acciones o decisiones, para garantizar que cumplen con la ley, y que la entidad gubernamental observado procedimiento requerido. El primer tribunal administrativo especialista fue el Consejo de Estado estableció en 1799, como Napoleón asumió el poder en Francia.

Derecho penal

Derecho penal, también conocida como la ley penal, se refiere a los delitos y de las penas. De este modo, regula la definición de delitos y sanciones para los que se encuentran a tener un impacto social suficientemente perjudicial, pero, en sí mismo, no hace juicio moral sobre un delincuente ni impone restricciones a la sociedad que impiden físicamente a las personas de cometer un crimen en el primer lugar. Investigación, aprehensión, la carga, y tratando de presuntos delincuentes está regulada por la ley de procedimiento penal . El paradigma caso de un delito radica en la prueba, más allá de toda duda razonable , que una persona es culpable de dos cosas. En primer lugar, el acusado debe cometer un acto que se considera por la sociedad para ser penal, o actus reus (acto culpable). En segundo lugar, el acusado debe tener el requisito mala intención de hacer un acto criminal, o mens rea (mente culpable). Sin embargo, para los llamados " estricta responsabilidad crímenes", un tipo objetivo es suficiente. Sistemas penales de la tradición del derecho civil distinguen entre la intención en el sentido amplio ( directus el dolo y el dolo eventual ), y la negligencia. La negligencia no lleva la responsabilidad penal a menos que un delito en particular dispuesta para su castigo.

Una representación de un juicio penal del siglo 17, por brujería en Salem

Los ejemplos de crímenes incluyen asesinato, asalto, fraude y robo. En circunstancias excepcionales defensas pueden aplicarse a los actos específicos, como matar en defensa propia , o de la petición locura . Otro ejemplo es en el caso de Inglés del siglo 19 de R v Dudley y Stephens , que probó una defensa de " necesidad ". El Mignonette , navegando desde Southampton a Sydney, se hundió. Tres miembros de la tripulación y Richard Parker, grumete de 17 años de edad, quedaron atrapados en una balsa. Ellos estaban muriendo de hambre y el grumete estaba cerca de la muerte. Conducido a la hambruna, la tripulación mató y se comió el grumete. La tripulación sobrevivió y fueron rescatados, pero sometido a juicio por asesinato. Ellos argumentaron que era necesario matar al grumete para preservar su propia vida. Señor Coleridge , expresando inmensa desaprobación, dictaminó, "para preservar la vida de uno es en general un deber, pero puede ser la más sencilla y la más alta deber de sacrificarlo." Los hombres fueron condenados a pasar , pero la opinión pública fue abrumadoramente favorable al derecho de la tripulación para preservar su propia vida. Al final, la corona conmutó su condena a seis meses de cárcel.

Delitos penales son vistos como delitos contra no sólo a las víctimas individuales, pero la comunidad también. El estado, por lo general con la ayuda de la policía, toma la iniciativa en el procesamiento, por lo que en los países de derecho común de los casos se citan como " El Pueblo v ..." o " R (por Rex o Regina ) v ...". Además, sentar jurados se utilizan a menudo para determinar la culpabilidad de los acusados sobre cuestiones de hecho: los jurados no pueden cambiar las reglas legales. Algunos países desarrollados todavía aprueban la pena capital para la actividad criminal, pero el castigo normal para un delito será de prisión , multas , la supervisión del Estado (como la libertad condicional), o de servicio a la comunidad . Derecho penal moderno se ha visto afectada considerablemente por las ciencias sociales, especialmente con respecto a la sentencia , la investigación jurídica, la legislación y la rehabilitación . En el ámbito internacional, 111 países son miembros de la Corte Penal Internacional , que fue establecido para juzgar a personas por delitos contra la humanidad .

Derecho contractual

El anuncio carbólico famosa bola de humo para curar la gripe se llevó a cabo a ser un contrato unilateral

La ley de contratos se refiere a las promesas de obligado cumplimiento, y puede resumirse en la frase latina pacta sunt servanda (los acuerdos deben mantenerse). En las jurisdicciones de derecho común, tres elementos clave para la creación de un contrato son necesarios: oferta y aceptación , la consideración y la intención de crear relaciones legales. En Carlill v carbólico humo de la bola de la empresa una firma médica anunciado que su nuevo medicamento milagroso, el smokeball, podría curar la gripe de las personas, y si no fuera así, los compradores obtendrían £ 100. Muchas personas demandadas por su £ 100 cuando el medicamento no lo hizo trabajo. Por temor a la quiebra, carbólico argumentó el anuncio no debía ser tomada como una oferta seria, legalmente vinculante. Era una invitación a negociar , el mero bombo, un truco. Sin embargo, el Tribunal de Apelación consideró que a un hombre razonable carbólico había hecho una oferta seria, acentuada por su declaración tranquilizadora, "1000 £ se deposita". Igualmente, las personas habían dado buena cuenta el ofrecimiento de ir a la "inconveniencia distinta" de la utilización de un producto defectuoso. "Leer el anuncio de cómo se quiere, y girar sobre como se puede", dijo Lord Justice Lindley , "aquí es una promesa distinta expresado en un lenguaje que es perfectamente inconfundible".

"Consideración" indica el hecho de que todas las partes en un contrato hayan intercambiado algo de valor. Algunos sistemas de derecho común, entre ellos Australia, se están alejando de la idea de la consideración como requisito. La idea de impedimento o culpa precontractual , se puede utilizar para crear obligaciones durante las negociaciones precontractuales. En las jurisdicciones de derecho civil, no es necesaria la consideración de un contrato para ser vinculante. En Francia, se dice que un contrato ordinario para formar simplemente sobre la base de un "acuerdo de voluntades" o un "acuerdo de voluntades". Alemania tiene un enfoque especial a los contratos, que enlaza con la ley de propiedad. Su ' principio de la abstracción ' ( Abstraktionsprinzip ) significa que la obligación personal de los formularios de contratos por separado desde el título de propiedad que se confirió. Cuando los contratos se invalidan por alguna razón (por ejemplo, un comprador de un automóvil es tan borracho que carece de capacidad legal para contratar) la obligación contractual de pagar puede ser invalidado por separado del título de propiedad del vehículo. Enriquecimiento injusto ley, en lugar de la ley de contrato, entonces se utiliza para restaurar el título a su legítimo propietario.

derecho de daños

El " caso McLibel " dos estuvieron involucrados en el caso de más larga duración en la historia del Reino Unido por publicar un panfleto criticar McDonald de restaurantes.

Responsabilidad civil, a veces llamados delitos , son males civiles. Haber actuado tortiously, uno debe haber incumplido el deber de otra persona, o infringido algún derecho legal preexistente. Un ejemplo sencillo podría estar golpeando accidentalmente a alguien con una pelota de cricket. Bajo la ley de la negligencia , la forma más común de agravio, la parte perjudicada podría potencialmente reclamar una indemnización por sus lesiones de la parte responsable. Los principios de la negligencia se ilustran mediante Donoghue v Stevenson . Un amigo de la señora Donoghue ordenó una botella opaca de cerveza de jengibre (destinado para el consumo de la señora Donoghue) en un café de Paisley . Tener media consumida de la misma, la Sra Donoghue vierte el resto en un vaso. Los restos en descomposición de un caracol flotaron. Ella afirmó haber sufrido de choque, cayó enfermo de gastroenteritis y demandó al fabricante para permitir que la bebida sin cuidado a estar contaminada. La Cámara de los Lores decidió que el fabricante era responsable de la enfermedad de la señora Donoghue. Señor Atkin tomó un enfoque claramente moral, y dijo:

La responsabilidad por negligencia ... hay duda sobre la base de un sentimiento público en general de mala conducta moral por el cual el infractor debe pagar ... La regla que son amar al prójimo se convierte en ley, no debe perjudicar a su vecino; y el abogado pregunta 's, ¿quién es mi prójimo? recibe una respuesta restringida. Hay que tener cuidado razonable para evitar actos u omisiones que se puede razonablemente prever que pueden perjudicar al vecino.

Esto se convirtió en la base de los cuatro principios de la negligencia: (1) el señor Stevenson debía Sra Donoghue un deber de cuidado para proporcionar bebidas de seguridad (2) que violó su deber de cuidado (3) el daño no se hubiera producido , pero por su incumplimiento y (4) su acto fue la causa inmediata de su daño. Otro ejemplo de agravio podría ser un vecino haciendo ruidos excesivamente fuertes con maquinaria de su propiedad. Bajo una molestia reclamo el ruido podría ser detenido. Agravios también pueden implicar actos intencionales, tales como asalto , la batería o la culpa . Un agravio más conocido es la difamación , que se produce, por ejemplo, cuando un periódico hace acusaciones insostenibles que dañan la reputación de un político. Más infame son agravios económicos, que forman la base de la legislación laboral en algunos países por lo que los sindicatos responsables de los ataques, cuando la ley no proporciona inmunidad.

Ley de Propiedad

Una pintura de la burbuja del Mar del Sur , una de las primeras especulaciones cada vez y los accidentes del mundo, llevó a una reglamentación estricta en el comercio de acciones.

Propiedad ley regula la propiedad y posesión. Los bienes inmuebles , a veces llamados 'bienes inmuebles', se refiere a la propiedad de la tierra y las cosas que se le atribuye. La propiedad personal , se refiere a todo lo demás; objetos móviles, tales como ordenadores, coches, joyas o los derechos intangibles, tales como acciones y participaciones . Un derecho in rem es un derecho a una parte específica de la propiedad, en contraste con un derecho in personam , que permite la compensación de una pérdida, pero no es una cosa en particular espalda. Ley de tierras constituye la base para la mayoría de los tipos de derecho de propiedad, y es el más complejo. Se trata de hipotecas , contratos de alquiler , licencias , convenios , las servidumbres y los sistemas legales para el registro de tierras. Reglamento sobre el uso de la caída de la propiedad personal en virtud de la propiedad intelectual, derecho de sociedades , fideicomisos y derecho comercial . Un ejemplo de un caso más básico de la ley de propiedad es Arsenal v Delamirie [1722]. Un deshollinador 's niño encontró una joya con incrustaciones de piedras preciosas. Se lo llevó a un orfebre para que se valora. El aprendiz de orfebre miraba, a escondidas elimina las piedras, le dijo al niño que valía la pena de tres medios peniques y que iba a comprarlo. El muchacho dijo que preferiría la joya de vuelta, por lo que el aprendiz se lo dio, pero sin las piedras. El niño demandó al orfebre para el intento de su aprendiz a engañarle. Presidente, Lord Pratt dictaminó que a pesar de que el niño no se puede decir que poseer la joya, se debe considerar el arquero que le corresponde ( "lo encuentra se lo") hasta que se encuentre el propietario original. De hecho, el aprendiz y el chico ambos tenían un derecho de posesión de la joya (un concepto técnico, es decir, la evidencia de que algo podría pertenecer a alguien), pero el interés de posesión del chico fue considerada mejor, porque se podría demostrar ser el primero en el tiempo . La posesión puede ser nueve décimas partes de la ley, pero no todos.

Este caso se utiliza para apoyar el punto de vista de la propiedad en las jurisdicciones de derecho común, que la persona que pueda probar la mejor reivindicación de un pedazo de la propiedad, contra cualquier parte que impugna, es el dueño. Por el contrario, el enfoque clásico de la ley civil, a la propiedad, propuesta por Friedrich Carl von Savigny , es que es una buena derecha contra el mundo. Obligaciones, como contratos y agravios, se conceptualizan como derechos buenas entre los individuos. La idea de la propiedad plantea muchas cuestiones filosóficas y políticas adicionales. Locke argumentó que "nuestras vidas, libertades y propiedades" son de nuestra propiedad, porque somos dueños de nuestros cuerpos y mezclamos nuestro trabajo con nuestro entorno.

Equidad y fideicomisos

El Tribunal de la Cancillería , Londres, principios del siglo 19

La equidad es un conjunto de normas que se desarrollaron en Inglaterra por separado de la "ley común". La ley común fue administrada por jueces y abogados. El ministro de Justicia , por otro lado, como guardián de la conciencia del Rey, podría invalidar el derecho judicial si pensaba que equitativa de hacerlo. Esto significó la equidad llegó a operar más a través de los principios de reglas rígidas. Por ejemplo, mientras que ni la ley común ni sistemas de derecho civil permiten a las personas para dividir la propiedad del control de una sola pieza de la propiedad, la equidad permite esto a través de una disposición conocida como la 'confianza'. Propiedad de control 'Trustees', mientras que la propiedad 'beneficioso' (o 'equitativa') de característica de confianza está en manos de personas conocidas como 'beneficiarios'. Fideicomisarios tienen obligaciones a sus beneficiarios para tener buen cuidado de la propiedad confiada. En el caso de los principios de Keech v Sandford [1722] un niño había heredado el contrato de alquiler en un mercado en Romford , Londres. Sr. Sandford fue confiada a cuidar de esta propiedad hasta que el niño madura. Pero antes de eso, el contrato de arrendamiento expiró. El propietario tenía (al parecer) le dijo a Sr. Sandford que no desea que el niño tiene el contrato de arrendamiento renovado. Sin embargo, el propietario era feliz (aparentemente) para dar el Sr. Sandford la oportunidad del contrato de arrendamiento en su lugar. Sr. Sandford tomó. Cuando el niño (ahora Sr. Keech) creció, demandó al Sr. Sandford para el beneficio de que había estado haciendo por conseguir arrendamiento del mercado. Sr. Sandford estaba destinado a ser de confianza, pero se puso en una posición de conflicto de intereses . El ministro de Justicia , señor rey , estuvo de acuerdo y ordenó el señor Sandford debe devuelva los beneficios obtenidos. El escribio,

Me ver muy bien, si un administrador, en la denegación de la renovación, podría tener un contrato de arrendamiento a sí mismo unos fiduciarios fincas serían renovados ... Esto puede parecer muy duro, que el administrador es la única persona de toda la humanidad que podrían no tener la arrendamiento; pero es muy adecuado que la regla debe ser estrictamente perseguido y no del todo relajado.

Por supuesto, Señor Rey LC estaba preocupado de que los fideicomisarios podrían explotar las oportunidades de usar la propiedad de confianza por sí mismos en lugar de cuidar de él. Especuladores de negocio utilizando fideicomisos habían causado recientemente una caída de la bolsa . Deberes estrictos para fiduciarios se abrieron camino en el derecho de sociedades y se aplicaron a los directores y directores generales. Otro ejemplo del deber de un administrador podría ser invertir sabiamente propiedad o venderla. Este es especialmente el caso de los fondos de pensiones, la forma más importante de confianza, donde los inversores son fideicomisarios de ahorros de la gente hasta la jubilación. Pero confía también se pueden configurar para fines benéficos , ejemplos famosos son el Museo Británico o de la Fundación Rockefeller .

otras disciplinas

Ley se extiende mucho más allá de las materias básicas en prácticamente todas las áreas de la vida. Tres categorías se presentan por conveniencia, aunque los temas se entrecruzan y superponen.

Derecho y sociedad
Una protesta sindical por UNISON , mientras que en huelga
Ley y el comercio
Las leyes y reglamentos
La Bolsa de Nueva York piso de negociación después de que el desplome de Wall Street de 1929 , antes de más difícil la regulación bancaria se introdujo

Ver también

notas

referencias

fuentes impresas
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Las fuentes en línea

enlaces externos